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美國商標(biāo)搶注的攻防戰(zhàn)
2019/09/10 來源:http://m.linksdigg.com 編輯:Administrator
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我們都知道中國的商標(biāo)法和美國的商標(biāo)法有很大的不同,其中最大的不同點(diǎn)就是中國是注冊優(yōu)先,而美國是使用優(yōu)先,我們總是聽到的“搶注”問題就是因此產(chǎn)生的。
比如說美國著名手機(jī)品牌“蘋果”最近就丟失了“IPHONE”的所有權(quán),原因就是在中國有人提前注冊了“IPHONE”,此品牌的用途恰好就是和手機(jī)相關(guān)的手機(jī)殼業(yè)務(wù),給不少消費(fèi)者帶來困惑,但搶注者仍然可以使用此品牌,雖然聽起來荒謬但是卻屢見不鮮。

今天要說的不是在中國的搶注,而是在美國的搶注。那么,在使用優(yōu)先的美國,“搶注”究竟是怎么完成的,我們又能怎樣保護(hù)我們的品牌呢?
首先,在美國申請的時(shí)候有兩種類別可以選擇,一個(gè)是注冊已經(jīng)使用的商標(biāo),另一個(gè)是注冊有意愿使用的商標(biāo),前者需要提供使用證明,而后者只需要在注冊成功之后六個(gè)月內(nèi)(可申請延期5次,共30個(gè)月)提供使用證明即可。
這就有了很大的活動度,對于那些還沒有正式運(yùn)行的企業(yè)來說,此規(guī)定可使他們在商標(biāo)還未投入使用之前就“提前”注冊,確保他們不會因?yàn)榕c商標(biāo)無關(guān)的事情耽誤注冊。但是對于一些想搶注非美國本土品牌的人,此規(guī)定也給了他們可乘之機(jī)。

商標(biāo)是一個(gè)企業(yè)的標(biāo)志,對企業(yè)的重要性不言而喻
有一個(gè)很經(jīng)典的的案子就是關(guān)于在美商標(biāo)搶注的,最后的判決讓人大跌眼鏡,故事的背景如下:
被告克利斯曼是美國的一個(gè)運(yùn)動品牌的批發(fā)商,在1981年一次去日本出差的機(jī)會中,看到了當(dāng)?shù)匾粋€(gè)服裝零售品牌“PERSON’S”,并且購買了帶有此品牌圖樣的衣服,他在咨詢了律師后得知,在美國沒有人使用此品牌,在1982年2月,克利斯曼開始生產(chǎn)帶有“PENSON’S”商標(biāo)和圖樣的衣服,大多數(shù)衣服的樣式與原告的衣服樣式相同,克利斯曼于1983年4月正式注冊了商標(biāo),與此同時(shí),在日本的原告由于銷量上漲想向北美推進(jìn)市場,并且在1982年11月就已經(jīng)在美國開始出售,1986年雙方知曉了彼此的存在,原告提出取消被告“PERSON’S”商標(biāo)的請求。
最后判決的結(jié)果是商標(biāo)上訴委員會認(rèn)為克利斯曼沒有惡意搶注的行為,原因是被告在美國先于原告使用商標(biāo),商標(biāo)的保護(hù)有很強(qiáng)的地域性,因此原告在日本對商標(biāo)的使用并不足以證明原告對此商標(biāo)具有優(yōu)先權(quán),且不能以此來證明被告是惡意注冊;
其次,被告雖然知道原告的品牌,但并不知道原告有進(jìn)入美國市場的意圖,而且原告在當(dāng)時(shí)也確實(shí)沒有表現(xiàn)出任何想在美國注冊商標(biāo)的意圖或者任何相關(guān)的舉動,故不足以證明被告是惡意搶注;三是上訴委員會認(rèn)為盡管被告剽竊了原告的創(chuàng)意,但是原告對于商標(biāo)的使用是沒有惡意的;
另一點(diǎn)就是原告在被告在美使用商標(biāo)時(shí),“PERSON’S”并沒有被美國消費(fèi)者熟知,上訴委員會認(rèn)為如果“PERSON’S”是一個(gè)在美國非常有名的日本品牌,那么被告惡意搶注是成立的。
這個(gè)案子最終被送到了美國上訴法院,上訴法院認(rèn)可了商標(biāo)上訴委員會的判決。

那么從這個(gè)案子我們也可以看出來美國商標(biāo)法中的使用優(yōu)先僅指在美使用,在其他國家的使用是不作數(shù)的,那么外國人想要證明有人在美惡意搶注只能通過兩點(diǎn)來證明:
(1)被搶注商標(biāo)在美是知名商標(biāo);或者
(2)搶注的人沒有在美使用該商標(biāo)。
大多數(shù)人會選擇后者知名商標(biāo)(“Well-Known
Trademark”)在美國有單獨(dú)保護(hù),無論此商標(biāo)來自于哪個(gè)國家,是否在美國注冊,都享有美國商標(biāo)法的保護(hù)。
即使出現(xiàn)商標(biāo)搶注,商標(biāo)所有人也可以申請搶注商標(biāo)無效。
但是美國的法律對于什么是知名商標(biāo)并沒有一個(gè)明確的規(guī)定,美國聯(lián)邦巡回上訴法院對此評論說:“一個(gè)知名商標(biāo)通常是一個(gè)很明顯的商標(biāo),且有著大量的廣告投入和持久價(jià)值的商品。”通常,只有可口可樂,谷歌等公司才能滿足要求。
假如說被搶注商標(biāo)既不是知名商標(biāo),又沒法證明搶注人沒有在美使用商標(biāo),這種情況又能怎么辦呢?這種情況比較棘手,即使向商標(biāo)上訴委員會申請商標(biāo)無效,也極有可能像文中的日本企業(yè)一樣輸?shù)艄偎尽?/p>
對于中國企業(yè)來說,如果有去美國發(fā)展的意向,應(yīng)當(dāng)盡早在美提交申請,避免他人搶注。提交后在三年之內(nèi)向美國專利商標(biāo)局提交使用證明即可,以免商標(biāo)被占用,不僅要支付巨額的訴訟費(fèi)用,還很有可能像那個(gè)日本商家一樣,把自己辛苦經(jīng)營的商標(biāo)拱手讓給他人,白白浪費(fèi)了機(jī)會。